专利商标著作权的区别与联系
时间:2023-04-13 08:00:50 495人看过 来源:法律编辑整理

一、专利商标著作权的区别与联系是怎样的

1、取得权利的方式不同

专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。

著作权采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。著作权只强调作品表现形式的独创性。因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。

商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。

2、客体不同

专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案。

著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。

商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。换言之,商标权的客体主要是一种外观形式。如对同一美术作品在征得其权利人同意后,用它作为识别不同商品和表明不同商品的质量的标志时,即为商标;用于人们观赏时,即可作为著作权客体中的美术作品。

3、权利的保护期限不同

发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。

公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。

著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。

商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。

二、专利权的取得要满足两个条件

(一)实质条件

1、新颖性。新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

2、创造性。创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著进步,该实用新型有实质性特点和进步。

3、实用性。实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

(二)形式条件

专利权取得的形式条件是国家专利行政部门做出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告

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