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1、保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图...
1.取得权利的方式不同 专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同...
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知识产权是一个很宽泛的概念,商标、专利、版权都属于知识产权,是属于无形资产的范畴的。商标是一个企业的标识,是一个产品的标识,就像一个人的名字和长相,是独特的。如果你要运营一款产品,你要给它一个好听的名字,识别度高的LOGO,比如:苹果手机。苹果手机的LOGO和IPONE,都是申请了商标保护的。版权是对一个人的独创性的设计进行保护的,版权分为美术作品、文章等的著作权和软件计算机著作权。还拿苹果来举例,它的LOGO,就可以申请版权,因为它有独创性的设计。版权和商标是可以同时申请的,一个主要是为了用于产品宣传和保护,一个是为了保护独创性的设计,侧重点不同。专利是对一种新型物品的发明进行保护的,分为发明、实用新型和外观三种。商标、专利和版权,都是知识产权的重要组成部分,致力于保护创始者的劳动成果,北京君生品牌管理有限公司为您服务。当下中国的知识产权保护意识还处于相对匮乏的状态,希望大家看了我的分享之后能够有所帮助。
1.取得权利的方式不同 专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。 著作权采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。著作权只强调作品表现形式的独创性。因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。 商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。 2.客体不同 专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案。 著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。 商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。换言之,商标权的客体主要是一种外观形式。如对同一美术作品在征得其权利人同意后,用它作为识别不同商品和表明不同商品的质量的标志时,即为商标;用于人们观赏时,即可作为著作权客体中的美术作品。 3.权利的保护期限不同 我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。 我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。 著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。 我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
专利和版权分属不同的知识产权,但保护的侧重点有所不同,版权保护的是软件的源代码序列及运行过程中的文档。专利保护的是软件的运作方法。版权要求具有独创性就能够享有,而专利要求具有新颖性和创造性。如果你们的软件的运行过程已经完全公开,那么依该软件申请的专利很可能就没有新颖性而不予授权。因此你们可以在专利审查过程中提出审查建议,但审查建议不是法定程序,不一定被审查员所采纳。另外还可以等授权后对其宣告无效。 不过如果申请专利的公司与你公司没有关系,目前也不能起诉,只能提建议或者提出无效宣告。
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