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1.商标和专利的客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型、外观设计。商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。 2.商...
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商标注册实行申请在先原则,申请日期的优先对商标注册能否成功有重要因素。若因别人比你早一天申请,将可能丧失申请人的创意或前期对品牌的投入。有很多例子说明由于晚了几天甚至是一天,最终没能取得商标权。注册商标是取得商标专用权的前提,注册商标才能受到法律保护。商标是企业的无形资产,也是消费者选择产品或服务的依据。好的企业不仅需要好的产品和服务,更需要好的商标,不论是美国的可口可乐,还是中国的海尔,即使一夜之间失去所有的有形资产,也可以迅速重建,靠的就是商标形成的巨大的无形资产,其商标无形资产的价值已远远超过有形资产的价值。企业若想在日益激烈的市场竞争中不断发展壮大,立于不败之地,就必须要有自己的品牌!当一个企业在苦心经营几年或更长时间后,创出了自己的品牌,得到消费者的一致认可时,竟发现自己使用的商标是他人的注册商标,可能从一开始就存在了商标侵权的问题,或是被他人抢先注册,最终使得企业的无形资产流失及品牌淡化,造成不必要的巨大损失。
一、提供商标名称; 二、提供具体的产品类别或服务种类; 三、商标名称核准; 四、提供商标申请人的有效证明文件; 五、由工作人员出具商标申请书及代理委托书,将由商标申请人签字或盖章; 六、办理申请缴费; 七、向商标局提交商标注册申请。《商标法》第二十二条规定,商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。商标注册申请等有关文件,可以以书面方式或者数据电文方式提出。
需要注意的是,日常生活中,人们通常会把"专利”和“专利申请”两个概念混淆使用,比如有些人在其专利申请尚未授权的时候即声称自己有专利。其实,专利申请在获得授权前,只能称为专利申请,如果其能最终获得授权,则可以称为专利并对其所请求保护的技术范围拥有独占实施权,如果其最终未能获得专利授权,则永远没有成为专利的机会了,也就是说,他虽然递交了专利申请,但并未就其所请求保护的技术范围获得独占实施权。很明显,这两个概念所代表的两种结果之间的差距是巨大的。这里,专利前两个意思虽然意义不同,但都是无形的,第三个意思才是指有形的物质。“专利”这个词语可以仅仅指其中一个意思,或者包含两个以上的意思,具体情况必须联系上下文来看。对“专利”这一概念,生活中人们一般笼统地认为:它是由专利机构依据发明申请所颁发的一种文件,由这种文件叙述发明的内容,并且产生一种法律状态,即该获得专利的发明在一般情况下只有得到专利所有人的许可才能利用(包括制造、使用、销售和进口等)。由于专利涉及到赤裸裸的利益,世界各国专利相关的知识、法律和规定相当地多而且细致甚至于各不相同,要了解各个细节可通过查询相关具体法律、条文或者国际条约,另外请见参考资料。值得注意的是,专利的两个最基本的特征就是“独占”与“公开”,以“公开”换取“独占”是专利制度最基本的核心,这分别代表了权利与义务的两面。“独占”是指法律授予技术发明人在一段时间内享有排他性的独占权利;“公开”是指技术发明人作为对法律授予其独占权的回报而将其技术公之于众,使社会公众可以通过正常渠道获得有关专利信息。据世界知识产权组织(WorldIntellect alPropertyOrganization,WIPO)的有关统计资料表明,全世界每年90%—95%的发明创造成果都可以在专利文献中查到,其中约有70%的发明成果从未在其他非专利文献上发表过,科研工作中经常查阅专利文献,不仅可以提高科研项目的研究起点和水平,而且还可以节约60%左右的研究时间和40%左右的研究经费。
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