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通过自主研发原始取得;通过他人转让的方式取得等方式。我国公民所拥有的专利权是受到相关法律中严格保护的,一旦专利权遭到他人侵犯的,是需要依法向...
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寻找适合专利转让的途径: 寻找转让的途径是专利转让流程中最基本的一个环节,而且也很容易实现。寻找专利转让的方法其实有很多,例如可以在专利网站上进行转让,也可以委托专利代理机构办理,甚至还可以参加技术展会活动去寻找相关的企业等方式。 2/5 专利转让人和专利受让人签订专利权转让合同: 这是专利转让流程关键的一步。只有专利转让人和专利受让人双方取得一致的意见之后才能有效地开展后面的相关专利转让工作。在签订转让合同中,对于双方的利益都应该用文字内容明确的表达出来。专利权转让合同不影响转让方在合同成立前与他人订立专利实施实许可合同的效力。 3/5 填写提交专利转让相关文件: 专利转让人和专利受让人双方需要准备好专利转让的相关文件,这些文件应该严格地按照规定的形式来进行填写,这样就可以缩短国家知识产权局审核文件的时间,加快审核的速度。 4/5 委托专利代理机构将相关的文件递交给专利局: 这是专利转让流程中较重要的一一步。因为想要专利转让具有法律依据就必须通过专利局的审核。所以在这个过程中,委托的专利代理机构就发挥了重要的作用,选择适当的专利代理机构也是在这个过程中不容忽视的一个环节。 5/5 等待专利转让结果: 当专利局审查过后,会对审查的结果做出通知。如果审核通过的话,专利局一般会在2到6个月内发出专利转让合格通知书。并可以在国家知识产权局专利库中查询到相关的变更结果。
获得版权和专利权的途径不一样。 版权,又称为着作权,保护的是文学作品或影视作品,以及其他类型的文艺作品。版权不需要去申请就能自动获得,作品完成之日起即自动获得版权;专利保护的是技术方案或者产品的外观,技术方案要能够解决技术问题,外观设计需要新颖并具有美感。专利也是要去申请后经过审查,才能取得专利权。版权的适用范围包括文学、美术、音乐、影视作品等,作品完成的同时版权即自动产生,不需要申请。从产生日起至作者死后50年内有效。版权重点保护作者的表述方式即原创性。专利则指用于解决技术问题的发明创造,分为发明、实用新型、外观设计三种。获得专利授权后在保持连续缴费的情况下10年或20年内有效。简单说,两者适用范围不同,获得权利的方式不同。版权不需要申请审批授权,而专利必须经过专利局审批授权才能通过。
在我国获得商标专用权的唯一途径是进行商标注册。我国《商标法》第三条规定:“经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。”第四条同时规定,“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请服务商标注册。”这说明我国在商标的确权方面实行的是注册原则而不是使用原则。商标仅使用而不注册不会当然产生权利,这要求商标使用人要有很强的商标意识,为尽早获得商标专用权应及时向商标局申请商标注册。 从世界范围来看,在商标权的取得上有两种不同的确权原则,一是注册产生权利原则;一是使用产生权利原则,简称注册原则和使用原则。使用原则的优点是,任何在商业中真实使用商标的行为都可以成为商标权产生的基础,因而无需担心这种权利被他人剥夺,对商标的创始人来说比较公平。但它的缺点是,它的权利范围往往受到一定程度的限制,比如区域的限制等,此外这种商标权还有一定的不稳定性,当别人提出了更早使用该商标的证据时,商标使用人往往比较被动。而且在商标权利诉讼中,商标使用人也不一定能提出最先使用该商标的有利证据,不仅使确权机关解决商标权利纠纷困难重重,而且还容易造成事实上的不平等,由于这一缺陷,使目前世界上仅有少数几个国家采用这一原则。相对于使用原则来说,注册原则更有可取之处。它的长处是,发生权利纠纷时易于确定权利的归属,有利纠纷的及时解决;由于程序简便,而且一旦权利确定便具有很强的稳定性,因此对权利人更为有利。目前,世界上绝大多数国家都采取注册原则。 我国《商标法》规定的商标注册原则事实上是赋予了当事人各方平等的获得商标专用权的权利,关键是要求各方善于利用这一原则和制度。在这方面有一些企业走了弯路,其中的经验教训值得借鉴。如有的企业对已使用的商标不是及时地去申请商标注册,却把主要精力花在了广告宣传上,当该企业意识到应该进行商标注册时,却发现该商标早已被他人申请或注册在先,就此放弃该商标,这又意味着以前所作的广告是为他人作了嫁衣裳,而如果想继续使用该商标就可需要花大价钱买回或与他人签订商标使用许可合同。为了防止类似情况的发生,最有效也最稳妥的办法就是及时申请商标注册。
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